Купля-продажа

Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890 - 1916гг.) Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии (118447 статей и 6000 рисунков).

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
К КЫ КА КВ КГ КЕ КЁ КИ КЛ КМ КН КО КР КС КТ КУ КХ КШ КЫ КЬ КЭ КЮ КЯ
КУА
КУБ
КУВ
КУГ
КУД
КУЕ
КУЖ
КУЗ
КУИ
КУК
КУЛ
КУМ
КУН
КУО
КУП
КУР
КУС
КУТ
КУУ
КУФ
КУХ
КУЦ
КУЧ
КУШ
КУЩ
КУЭ
КУЮ
КУЯ

Купля-продажа — двусторонний консенсуальный контракт (см.), имеющий предметом обмен имуществ на цену их. Взаимное согласие на обмен и точное определение предмета и цены — существенные признаки его существования (ст. 1426, т. X, ч. I). В остальном общее понимание природы договора различно в двух группах законодательств. Римское право и следующие за ним законодательства германских государств (за исключением Пруссии) видят в Купля-продажа-продаже общий тип договора обмена, конструируют единое понятие договора, обнимающее все его виды, и резко отличают его от способов приобретения права собственности. Предметом Купля-продажа-продажи, согласно с этим взглядом, могут быть как физические вещи, так и права на них, обязательства и совокупности прав и вещей (целое наследство). Эти вещи и права могут быть будущими или такими, которые продавцу еще нужно приобрести, чтобы передать покупщику. Обязанность продавца состоит здесь в том, чтобы передать в назначенное время условленные предметы во владение покупщика, а право покупщика — в требовании этой передачи. Вопрос о праве собственности продавца и покупщика отходит, таким образом, на задний план. Французское право и законодательства, составленные по его образцу, под Купля-продажа-продажей понимают только отчуждение вещей и прав, принадлежащих на праве собственности, и непосредственно связывают с моментом соглашения переход собственности от продавца к покупщику. Купля-продажа-продажа чужих вещей является здесь невозможной; Купля-продажа-продажа будущих вещей допускается только в том случае, если они составляют плоды или доходы с права собственности, принадлежащего продавцу, напр. будущий урожай (Купля-продажа-продажа урожая, впрочем, была долгое время запрещена франц. правом). Взаимное обещание сторон передать вещь и уплатить ее цену рассматривается как предварительный договор (см. Запродажа), а обещание доставить вещь — как самостоятельный договор о выдаче вещи (Pobligation de livrer la chose, ст. 1138 франц. код.); наконец, договор об исполнении работы с употреблением собственного материала работника является договором подряда (см.). Следуя за французским правом, и русское видит в Купля-продажа— продаже в собственном смысле лишь способ приобретения собственности, переходящей в момент соглашения о предмете и цене, помещает нормы, его регулирующие, в отделе "приобретения прав на имущества" и твердо проводит правило о том, что "продавать можно только то имущество, коим владелец может распоряжаться по праву собственности" (ст. 13 8 4), согласно с чем судебная практика допускает Купля-продажа-продажу будущих вещей, а именно будущего урожая, только потому, что "собственнику земли принадлежит право и на ее продукты" (80/94, 75/294, 70/307 и друг.). Затем оно различает запродажу, поставку и подряд (см.), как отдельные от Купля-продажа-продажи договоры. — Римско-германская конструкция Купля-продажа-продажи, как единого договора, имеет для современного права несомненные преимущества, облегчая толкование покупных сделок. Французские и русские юристы тратят очень много усилий ума, чтобы провести, при оценке отдельных судебных случаев, различие между запродажей, Купля-продажа-продажей в собственном смысле, поставкой и подрядом (см.), но по большей части неуспешно; с римско-германской же точки зрения некоторое затруднение в конструктивном смысле представляют лишь Купля-продажа-продажа вещей, определенных не индивидуально, а счетом, мерой и весом, Купля-продажа-продажа на пробу (под условием осмотра, испытания и одобрения товара) и Купля-продажа-продажа по образцам (под условием соответствия товара выбранным и одобренным образцам). Договор порождает здесь определенные юридические последствия с самого момента заключения, а именно право покупателя требовать, чтобы счет, мера и вес были произведены, чтобы товар был доставлен для испытания или выдан соответственно образцам; но самый предмет Купля-продажа-продажи определяется точно лишь по совершении продавцом требуемых действий. Признавать и в этом договоре Купля-продажа-продажу, значит допускать продажу неопределенных предметов, что противоречит понятию Купля-продажа-продажи. Юристы и законодательства выходят из этого затруднения либо допуская рядом с Купля-продажа-продажей существование предварительного договора (Vorvertrag), либо рассматривая эти Купля-продажа-продажи как условные сделки (см. ст. 1083-85 и ст. 1101-2 сакс . гражд. улож., ст. 1392-93 гр. улож. цюрихск. кант.). Еще больше неудобств представляет признание перехода права собственности, как этого требует франц. право, в момент соглашения. В современном праве для обеспечения собственности и оборота требуется совершение актов укрепления, в виде записи сделок на недвижимости в ипотечные или вотчинные книги (см.), а по отношению к движимости — передача. Только по совершении этих актов покупщик получает обеспеченное право распоряжения вещью, в виде возможности отчуждения ее другим лицам. Право собственности, признаваемое за ним до укрепления, нисколько, поэтому, не расширяет его власти над вещью. Так как, затем, акты укрепления являются сами по себе юридическими сделками, требующими изъявления свободной воли на их совершение [Передача есть договор, обряд записи, по крайней мере по германскому праву, сопровождается вопросами суда о желании контрагентов продать и купить вещь], то принудительное совершение их является невозможным. На практике отказ продавца от участия в процессе вотчинной записи или передачи влечет, по франц. праву, лишь обязательственный эффект — отказ покупателя от уплаты цены или право его требовать убытков, нанесенных неисполнением договора. Хотя ст. 1610 франц. кодекса и дает покупателю право требовать принудительного ввода во владение проданным предметом, но такому требованию всегда может быть противопоставлено другое правило кодекса: "la possession vaut titre" (см. Виндикация и Владение.). Во всяком случае насильственное отобрание вещей противоречит взглядам современного права. Согласно с этим, и русская судебная практика не допускает ни принудительного совершения купчей крепости на запроданные недвижимости, ни виндикации проданных вещей от третьих лиц, да и при требовании передачи от продавца-владельца рекомендует больше личный иск о возврате цены (см. касс. разъясн. к ст. 534 и 1513). Те же замечания применимы и к продаже прав: многие обязательственные отношения могут быть переданы лишь по надписи на документе, а принудительное совершение надписи невозможно. Признание непосредственного перехода собственности мешает также проведению начала взаимности прав и обязанностей в договоре (см. Договор.). Неуплата цены дает продавцу право не выдавать вещи, т. е. удерживать вещь, перешедшую уже в собственность другого — противоречие, допускаемое французским законом в интересах оборота (art. 1612). Русское право последовательнее (см. Договор.).

Может ли уплата за проданную вещь быть произведена не деньгами, а другими ценностями и предметами, в виду того, что подобная уплата приближает Купля-продажа-продажу к мене (см.)? Спорный в римском праве, этот вопрос в настоящее время решается утвердительно, как ввиду общего характера Купля-продажа-продажи, обнимающего и мену, так и ввиду свободы соглашений и разнообразия ценностей, вращающихся в обороте. Некоторые законодательства (саксонское, 1036) признают, впрочем, допустимость иных предметов в качестве цены только при условии уплаты большей части стоимости деньгами. Все законодательства безусловно допускают уплату векселями, ценными бумагами и другими обязательствами (ст. 1521 русск. гражд. зак.). Римские определения о том, что цена должна быть точно определена (pretium certum) и быть действительной, а не мнимой (verum) сохраняют свою силу и в современном праве. Понятию точности цены не мешает определение ее "по рыночной цене", по оценке третьего лица, вообще не прямо, а косвенно: требуется не определенность, а лишь определимость цены (франц. 1591 и 1592; сакс. 1086). Фиктивная (non verum) цена извращает природу сделки и подводит ее под разряд симулированных сделок (см.). Наоборот, постановления римского права о соответствии цены стоимости предмета (pretium justum), за почти повсеместным уничтожением норм, касающихся laesio enormis (см.), не существуют в современном праве: ст. 1465 русск. гражд. зак. имеет лишь фискальное значение. Постановления, определяющие взаимные права и обязанности продавца и покупателя, касаются ответственности продавца за недостатки проданного и отсуждение ее в пользу третьего лица (см. Эвикция), и перехода страха за утрату вещи. По общему правилу, продавец обязывается охранять спокойствие владения покупателя в случае предъявления претензий со стороны посторонних лиц, вступая в дело в качестве третьего лица, сообщая необходимые документы и отвечая за убытки (фр. 1626; сакс. 930 сл.). Русское право ставит это условие об очистках (см.) в число "условий произвольных" Купля-продажа-продажи, т. е. предоставляемых на волю продавца и покупателя; но "произвол" здесь означает только возможность переложения по соглашению, ответственности с продавца на покупателя, ответственность же продавца несомненна и без оговорок о ней в купчей; по отношению к движимым вещам она прямо признана законом (ст. 1512). Ответственность за недостатки вещи, скрытые, хотя бы и ненамеренно, от покупателя, известные или неизвестные продавцу, или за отсутствие обещанных качеств и достоинств вещи (не считаются обещанием обычные похвалы товару), также безусловна. Она выражается в уничтожении договора или, по выбору покупателя, в уменьшении цены (фр. 1641; сакс. 909 сл.). Русское право также обязывает к принятию лишь вещей, имеющих "условленное достоинство", и нарушает Купля-продажа-продажу имущества, "не соответствующего условиям или образцам" (ст. 1514 и 1518 гр. зак.). В Купля-продажа-продаже недвижимости под понятие отсутствия условленных качеств подводится и недостаток количества земли против выговоренного: он также дает право отступления от договора или уменьшения цены (реш. 84/20, 76/100 и ст. 1451-54 гражд. зак.; ср. сакс. ул. ст. 1097). Ответственность за погибель или ухудшение вещи, происшедшие не по вине продавца, с момента заключения договора падают на покупателя: во французском и следующих за ним правах — по причине перехода на него собственности (casus sentit dominus), а в римско-германских — в интересах оборота, так как принятие вещи от продавца стоит, большей частью, в зависимости от покупателя и обременение продавца хранением ее несправедливо. Поскольку вина непередачи лежит на продавце, ответственность переносится на него. — Из добровольных условий между продавцом и покупателем подвергаются регулированию со стороны закона соглашения об обратном выкупе вещи (pactum de retroemendo) и о преимущественной покупке (Vorkauf, jus protimiseos). Поскольку первое не является обязательной нормой закона (см. Выкуп), оно в подробностях зависит от соглашения сторон. При сомнении ценой выкупа считается продажная цена. В отличие от законного выкупа, эффект соглашения — лишь обязательственного характера: имеющий право выкупа не может отыскивать проданное имущество у третьего лица, а имеет право только, на возмещение убытков от своего контрагента (см. сакс. 1131 сл.) О преимущественной покупке — см. это слово. — К-продажа, сделанная под условием отступиться от нее или с правом отказа в случае более выгодного предложения, есть сделка, оцениваемая по правилам действия отменительного условия; подробности о ней, находящиеся в законодательствах, по большей части являются правилами толкования воли сторон (сакс. 107 сл.). Купля-продажа-продажа на удачу (emptio spei, Hoffnungs-Kauf — напр. того, что попадет в сеть, тони) ничем, по существу, от обычной Купля-продажа-продажи не отличается или есть рисковая сделка (см.).

Форма Купля-продажа-продажи для недвижимостей во всяком случае везде письменная (сакс. 822; франц. 1582). По русскому праву для движимостей она может быть словесная (ст. 711), за исключением особых родов движимости: продажа иска требует письменной формы, рекрутской квитанции — крепостного акта (разъяснение сената 78/256, 70/1017) и т. д. Для недвижимостей форма договора совпадает с актом укрепления; поэтому требуется крепостной акт — купчая крепость. Совершаемая по определенной форме (пр. к ст. 1420 гр. зак.) у нотариуса и утверждаемая старшим нотариусом, она содержит в себе ряд обязательных условий договора: 1) объявление продавца, что он продал имение покупщику, и означение звания, имени, отчества и прозвания того и другого; 2) изъяснение, по какому укреплению имение дошло к продавцу; 3) подробное описание имения; 4) изъяснение, что оно от запрещения свободно, и 5) цену, за которую имение продано (ст. 1426). По русскому закону, К-продажа имения, состоящего под запрещением (заложенного), с сохранением закладной — за исключением имений, заложенных в кредитных установлениях (ст. 1463) — невозможна. Поэтому при совершении купчей требуется обеспечение ценой Купля-продажа-продажи всех казенных и частных взысканий (1457). Раз совершенная купчая крепость может быть оспариваема с точки зрения внешних форм своей действительности только в течение 2-х лет (ст. 1524). По истечении этого срока спор по купчей возможен лишь в виде иска о собственности. Момент окончательного совершения купчей (утверждение у старшего нотариуса) у нас есть, вместе с тем, окончательный момент перехода собственности; оно сопровождается отметкой в крепостном реестре и внесением акта в книгу. Купчая, совершенная у младшего нотариуса и не утвержденная старшим, никакой силы не имеет: наличность договора ею не доказывается, и договор считается не состоявшимся, пока не утверждена купчая.

История Купля-продажа-продажи во многих отношениях не выяснена. В Риме она появляется, как один из четырех консенсуальных контрактов, лишь в классическом праве; потребности покупного договора раньше осуществлялись путем других сделок — формальных и реальных контрактов, сопровождаемых поручительством со стороны продавца и покупщика. Причина неразвитости — слабый меновой и в особенности торговый оборот. Этим же обстоятельством обусловливается неразработанность русских постановлений относительно Купля-продажа-продажи. Купля-продажа-продажа в торговом праве ничем, по существу, от гражданско-правовой не отличается, кроме ряда детальных постановлений о качестве товара, определения размеров цены и правил о доставке проданного товара, основываемых по преимуществу на торговых обычаях.

Литература. Treitschke,"Der Kaufkontrakt" (1865); Bechmann, "Der Каuf"; Шулин, "Учебн. истории римского права" (р. пер. 1893; §§ 78-79); Windscheid, "Lehrb. der Pandecten" (§§ 389-39 7); Dernburg, "Handb. des Preussisch. Privatrechts" (II, §§ 133-156); Baudry-Lacontinerie, "Pré cis de droit civil (III, §§ 445-555); Победоносцев, "Курс гр. права" (I, §§39-44); Цитович, "Курс торг. права", I; Пестржецкий, "О договоре Купля-продажа-продажи" ("Ж. Гр. и Угол. Права", 1873 кн. 6 и 1874 кн. 1); П. Ефименко, "Договор Купля-продажа-продажи по обычаям, преимущественно торговым" ("Юрид. Вестник", 1879).

В. Нечаев.

Смотрии так же...